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司法改革:入世后的切膚之痛 2001年10月29日 09:27
聲明:本版文章之版權(quán)屬于原作者及原刊載媒體,如轉(zhuǎn)載請與原刊載媒體聯(lián)系,謝謝合作。 法官即將到來的“痛苦” 入世之后,一些法官會感到讓自己“痛苦”案子一下子多了起來。 比如,一家外國企業(yè)對我們政府部門的決定不滿,按照世貿(mào)的規(guī)定,他有權(quán)提出訴訟請求。于是,政府部門被告到了法官面前,而原告是個藍(lán)眼珠高鼻梁的外國人。 如果政府的決定真的違反了世貿(mào)規(guī)則,那么在現(xiàn)行的司法環(huán)境下成長起來的相當(dāng)一部分法官會感到審判非!巴纯唷保号姓?dāng)≡V,很可能會被指為“胳膊肘往外拐”,可是,判外企敗訴,顯然有失公正。 可以預(yù)見,入世后這種涉外糾紛會大量地涌現(xiàn),除了政府和外企之間的,還有中國企業(yè)和外國企業(yè)、中國公民和外國企業(yè)之間的糾紛,大量讓法官“痛苦”的案件會端在他們面前。 顯而易見,這種“痛苦”不能成為法官的判決帶有傾向性的理由。要想在世貿(mào)組織的大家庭里呆下去,就必須按它的規(guī)則辦事,也必須按它的規(guī)則解決糾紛。 這就要求一個法官不論與當(dāng)事人是何種關(guān)系,都應(yīng)該站在中立的立場,嚴(yán)格按照法律判案。從這個意義上來說,入世對于我們法律領(lǐng)域的影響不僅僅在于具體法律的“立、改、廢”,更深刻地在于它對于我們的司法公正與獨(dú)立提出了要求,對于我們的司法制度改革和現(xiàn)代司法觀念的建立提出了要求。 泛行政化:現(xiàn)有司法制度的根本弊病 長期以來,司法改革一直為人關(guān)注。如果說以前的改革是按照自身邏輯和自我設(shè)計(jì)在進(jìn)行的話,那么入世則無疑給它加了一種不容回避的推動力。在一個封閉的圈子里,制度的弊端或許可以容忍,改革的步子也可邁得慢些,但當(dāng)你一旦融入世界,這里面的問題就變得不可容忍了。 北京大學(xué)的賀衛(wèi)方教授說,一百多年前中國的國門剛打開時就碰到了這樣的問題,當(dāng)時的中西沖突中有一部分就表現(xiàn)為司法制度、司法觀念上的沖突,清政府對于一些案件的判決直接導(dǎo)致了國與國的爭端。我們今天不注意這一點(diǎn),也可能出現(xiàn)類似的問題。 中國人民大學(xué)法學(xué)院喬寶杰博士說,不論是觀念上還是實(shí)踐中,我們離現(xiàn)代司法的要求還有差距,離世貿(mào)的要求也有差距。 關(guān)于司法目前的問題討論得很多,但歸根結(jié)底其實(shí)就是一個:我們的司法沒有成其為“司法”。也就是說,司法本身在按照一種非司法的規(guī)律在運(yùn)行,而人們對司法的職能定位也發(fā)生了扭曲,很多不該司法做的事司法在做,很多司法應(yīng)該具有的品性卻蕩然無存。 我們在媒體上經(jīng)?煽吹竭@樣的報道: “某縣造紙廠多年來積累的債權(quán)涉及828家單位,總額達(dá)1500萬元。今年初,法院主動上門攬案,抽調(diào)精干力量一頭扎進(jìn)該廠。干警們連續(xù)奮戰(zhàn)100多個日日夜夜,找遍了200多個債務(wù)人,運(yùn)用訴訟和非訴訟手段收回債款462萬元,使這個廠恢復(fù)了生機(jī)?h委書記聽了該廠的匯報后激動地說:‘這就是服務(wù),這就是效益!’” “某市中院組織了第三屆春耕生產(chǎn)法律服務(wù)月活動,審判干部深入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)第一線走訪農(nóng)民,宣傳中央農(nóng)村工作會議精神和有關(guān)法律,開展法律咨詢,調(diào)查摸底,主動收案,調(diào)處糾紛,開展公開審判,嚴(yán)懲破壞農(nóng)村社會治安秩序的犯罪分子,促進(jìn)了春耕生產(chǎn),受到了農(nóng)民和農(nóng)村干部的歡迎! …… 這些描述法官四面出擊、八方服務(wù)的文字,充滿了對法院和法官的褒揚(yáng)之情。但是當(dāng)我們從司法本身的品性和職能來分析這些行為時,不能不有所疑問。 賀衛(wèi)方教授說,法院對于糾紛的處理不應(yīng)該采取主動的方式。立法機(jī)構(gòu)可以積極地推動某些領(lǐng)域立法的發(fā)展,行政機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)主動地行為以完成立法所賦予的使命,但是,法院卻只能以消極主義的方式行事!胺ㄔ翰坏脤τ谖聪蚱湓V求的事項(xiàng)有所作為”,西方這句古老的法律諺語所揭示的行為特征是與法院作為裁判機(jī)構(gòu)的性質(zhì)密切關(guān)聯(lián)的。作為糾紛的仲裁者,司法機(jī)構(gòu)公正和中立的社會形象非常重要,只有這樣才能讓當(dāng)事人接受裁決結(jié)果,才能得到社會的持久支持。假如司法者采取主動的行為,勢必將自己卷入當(dāng)事人之間利益的沖突之中,難以保持公正的面目。 另一位研究者也明確指出,司法權(quán)的要義不在于其主動性,而在于其消極性(被動性)。 那么,為什么背離司法本性的行為卻被社會輿論褒揚(yáng)呢?這其實(shí)是長期以來“泛行政化”對司法影響的結(jié)果。我們看到,在上述活動中法院承擔(dān)的并不是真正的司法職能,所完成的其實(shí)是一種行政性的任務(wù)。長期以來,人們習(xí)慣于以行政的標(biāo)準(zhǔn)來看待司法機(jī)關(guān),一系列強(qiáng)有力的行政性的觀念、行政性的力量扭曲了司法的品性。 《東方時空》曾經(jīng)把專訪最高人民法院院長放在《部長訪談錄》欄目中,可悲的不是編導(dǎo)的失誤,而是觀眾視之為正常,在集體潛意識里,司法已經(jīng)被行政化了。 “泛行政化”影響有兩個方面的內(nèi)容:一個是司法受歷來強(qiáng)大的行政性觀念、行政性力量的干擾,司法不獨(dú)立,甚至成為“附庸”;二是司法機(jī)關(guān)本身被行政化、法官被官僚化了。 可以說,目前司法制度中的所有弊端都帶有“泛行政化”影響的影子,而司法改革要做的就是把司法從行政化的影子中獨(dú)立出來,讓司法成其為“司法”。 司法地方化:地方行政權(quán)對司法權(quán)的干擾 目前備受詬病的司法地方保護(hù)主義的實(shí)質(zhì)則是地方行政權(quán)對司法權(quán)的干擾。 我們看到,不同地方的兩家企業(yè)打官司,對司法管轄權(quán)的爭奪往往成為焦點(diǎn),這背后隱含的邏輯就是:自己地盤上的法院會保護(hù)自己的企業(yè)。如果我們據(jù)此把批評的矛頭僅僅指向法院,則未免片面。實(shí)際上,法院在審判此類案件時,通常會有來自地方政府的暗示。因?yàn)槠髽I(yè)是地方收入的來源,企業(yè)的損失也就是地方的損失,出于本能地方行政權(quán)便會對司法權(quán)施加影響。 這里的關(guān)鍵是,我們目前的制度設(shè)計(jì)為這種干涉的有效性提供了條件。法院的經(jīng)費(fèi)是由地方財(cái)政撥給的,法官也是由地方任免的。美國的國父之一亞歷山大·漢密爾頓曾經(jīng)說過一句話,從人的本性來說,對一個人的生存有控制權(quán),就等于對一個人的意志有控制權(quán)。 在這種情況下,司法權(quán)往往就屈服于地方行政權(quán)。一個基層法院院長就曾經(jīng)在全院大會上說:“我們審理案件,不但要講法律效果,還要講經(jīng)濟(jì)效果。你判一個案件執(zhí)行一個案件,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)輸了垮了,好像與你無關(guān),但當(dāng)?shù)仄髽I(yè)如果都垮了,全縣經(jīng)濟(jì)滑坡了,誰來給你法官發(fā)工資?” 這就是司法地方化出現(xiàn)的一個根本原因,這種狀況嚴(yán)重影響了司法獨(dú)立和司法公正,一些基層人民法庭甚至成了地方政府的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu),配合政府從事計(jì)劃生育、收糧征稅等工作。 很難想象在這樣的情況下,入世后如果一家地方企業(yè)和境外企業(yè)打官司,當(dāng)?shù)氐姆ㄔ簳鞒鲈鯓拥呐袥Q?一位業(yè)內(nèi)人士尖銳地指出,如果地方保護(hù)主義問題不解決,國民待遇原則就會遭到破壞,從而引發(fā)國家間的貿(mào)易爭端。 就目前而言,大家一致的看法是要解決司法權(quán)地方化的問題,這需要改變司法管轄區(qū)劃同行政區(qū)完全重合的狀況,需要改變法院的人、財(cái)、物要仰賴地方的狀況。有人建議設(shè)立跨區(qū)法院,法院的經(jīng)費(fèi)由中央財(cái)政支出,這樣可減少地方對法院的干擾,保證法院獨(dú)立。 法官素質(zhì):一個令人擔(dān)心的怪圈 有專家指出,比法院獨(dú)立更重要的是法官獨(dú)立。北京大學(xué)法學(xué)院教授陳瑞華說,獨(dú)立性的核心是裁判者的獨(dú)立,而不是所謂法院的獨(dú)立。法院的獨(dú)立是審判獨(dú)立的最淺層次,最高的境界應(yīng)是誰審判誰獨(dú)立。 法官獨(dú)立就要求改變目前的審判管理體制,包括審批制,包括非議甚多的審判委員會制度,真正把審判權(quán)交給法官。 但是有相當(dāng)一部分人對法官獨(dú)立持有保留意見,他們的一個擔(dān)心就是:目前法官的素質(zhì)能達(dá)到法官獨(dú)立的要求嗎? 專家認(rèn)為,司法獨(dú)立是有前提條件的,那就是法官具有可以被社會信賴的人格和學(xué)識能力,而法院有一套合理的組織體系和成熟的程序。 目前而言,我們的法官素質(zhì)確實(shí)不高,絕大部分人沒有受過法律的專業(yè)訓(xùn)練,1995年的時候全國只有5%的法官具有本科學(xué)歷。這樣的狀況,自然讓人對搞法官獨(dú)立不放心!艾F(xiàn)在司法腐敗都這么多,讓他們再獨(dú)立,豈不更嚴(yán)重。必須對他們加強(qiáng)管理和監(jiān)督! “這實(shí)際上就形成了一個怪圈!辟R衛(wèi)方說。因?yàn)榉ü偎刭|(zhì)差所以要“層層把關(guān)、層層審批”,但這樣做的結(jié)果卻讓法官不思進(jìn)取。當(dāng)個人的法律素質(zhì)的高下、個人對案件審理的認(rèn)真程度和投入的精力等都不能最終決定案件的結(jié)果時,恐怕沒有更多的人會費(fèi)心去鉆研業(yè)務(wù),也不會太在乎案件處理的質(zhì)量。這樣,針對法官低素質(zhì)的一套制度反而限制了他們素質(zhì)的提高。 更糟的結(jié)果是出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”,高素質(zhì)的人無法忍受走了,而更多的低素質(zhì)的人留了下來。 王利明教授認(rèn)為,我國法官素質(zhì)一直難以提高,其主要原因就在于此。 對此,賀衛(wèi)方教授的看法是我們要有壯士斷臂的豪氣,走出惡性循環(huán)的怪圈,如果不痛下決心解決這個問題,我們永遠(yuǎn)走不出這個循環(huán)。 目前很重要的是改變法官的選任狀況。法官是一個需要專門知識、專門技能的職業(yè),崇高的法官意味著人格、學(xué)識與權(quán)威的三位一體。西方國家對法官的品行和專業(yè)素質(zhì)均有很高的要求。在英國,只有具備十五年或十年以上經(jīng)歷的出庭律師,才能分別擔(dān)任上訴法院法官或高等法院法官;在美國,法官均是從執(zhí)業(yè)多年的優(yōu)秀律師中或從有名望的法學(xué)教授中依法定程序遴選的。 在我國,相當(dāng)長的一段時期內(nèi),對法官的選任甚至不需要具備一定的教育背景或?qū)W歷要求。1995年頒行的《法官法》雖然規(guī)定了法官選任標(biāo)準(zhǔn),但在現(xiàn)實(shí)中又往往難以貫徹。 賀衛(wèi)方指出,應(yīng)該說,《法官法》制定的法官標(biāo)準(zhǔn)還略顯低了些,但遺憾的是,即使是這樣的低標(biāo)準(zhǔn),仍然不能落實(shí)。如果法官的素質(zhì)不能提高,那么我們進(jìn)行的任何司法改革都不會順利進(jìn)行。 獨(dú)立:司法改革的最終追求 一位研究者說,其實(shí)中國有哪一個縣的法院院長能夠把自己看作是獨(dú)立于政府的法官呢?恐怕沒有。聯(lián)想起《東方時空》把最高法院院長列到“部長”系列后社會的反應(yīng),不能不說,司法沒有成其為“司法”,最頑固的力量還是人們的觀念。 自古以來,中國的法官是沒有地位的,史書上曾經(jīng)有過這樣的記載,孔夫子一生以當(dāng)法官為恥,據(jù)說他曾經(jīng)當(dāng)過幾十天的法官,但是他從來不把這個作為他的一個正式的經(jīng)歷,因?yàn)樵谌寮业挠^念里,法官的存在意味著這個社會有沖突,不和諧,不是一個理想的狀態(tài),這種文化的積淀,對于樹立法官的權(quán)威仍然有很消極的作用。 而長久以來,我們地方一級的權(quán)力結(jié)構(gòu)中也大多實(shí)行的是行政權(quán)、司法權(quán)甚至是立法權(quán)合一的體系,這被賀衛(wèi)方教授稱為“全能型衙門”,司法在其中當(dāng)然不可能獲得獨(dú)立。 這些政治文化傳統(tǒng)對今天造成了深遠(yuǎn)的影響,包括人們的思想觀念。這些觀念深刻地影響對司法的定位,成為了司法沒有成其為“司法”、司法深受“泛行政化”影響的一個根本因素。 制度上的問題可以通過制度變革來解決,觀念上的問題則復(fù)雜得多。真正的法治絕不僅僅在于冷冰冰的條文、威凜凜的法官、硬邦邦的警棍和空洞洞的判決,而是有一群被法律重新塑造過的新型公民,他們信仰法律,把司法獨(dú)立視為天理,并愿意盡心去捍衛(wèi),只有這個時候,我們才能說我們的司法改革成功了,才能說司法被真正“歸位”了。 專家說,這是一個漫長的過程,而入世則會加快它的步伐。(鄧科) 摘自:南方周末 |
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